Введение

Права, предоставляемые изобретателю Соединенные Штаты считаются наиболее благоприятным правовым режимом для изобретателей и патентообладателей в мире. Согласно закону Соединенных Штатов, патент - это право, предоставляемое изобретателю (1) процесса, машины, изделия или композиции материи, (2) которая является новой, полезной и не очевидной. Патент - это право на ограниченное время (обычно 20 лет) запрещать другим получать прибыль от запатентованной технологии без согласия патентообладателя. В частности, это право исключать других из: изготовления, использования, продажи, предложения на продажу, импорта, побуждения других к нарушению, подачи заявки на одобрение FDA и/или предложения продукта, специально адаптированного для использования патента. Патентный закон Соединенных Штатов кодифицирован в разделе 35 Кодекса Соединенных Штатов и санкционирован Конституцией США в статье первой, раздел 8, пункт 8, в котором говорится: Конгресс имеет право содействовать прогрессу науки и полезного искусства, обеспечивая на ограниченное время авторам и изобретателям исключительное право на их соответствующие труды и открытия; Хотя это заявление поверхностно похоже на положения об интеллектуальной собственности в конституциях других стран, патентная система США имеет несколько особенностей. Во-первых, это положение интерпретируется как предоставление основных прав на интеллектуальную собственность только отдельным лицам (т.е. "изобретателям"), а не организациям (см. Стэнфордский университет против Roche Molecular Systems, Inc.), во-вторых, до 16 марта 2013 года США отдавали приоритет первым изобретателям изобретать, хотя США приняли первую изобретательную систему с тех пор (см. Первый в файле и первый в изобретении). В-третьих, в США есть временные патентные заявки, которые могут быть поданы за год до подачи обычной патентной заявки, таким образом задерживая начало номинального 20-летнего патентного срока на один год. В-четвертых, в отличие от большинства других стран, США разрешают продление патентной монополии свыше 20 лет с даты подачи заявки путем корректировки срока действия патента из-за задержек в патентном преследовании USPTO или из-за задержек в одобрении продукта Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. В-пятых, в США нет полезных моделей. В-шестых, в США нет уголовной ответственности за нарушение патентов, только гражданская ответственность. В-седьмых, хотя в США в целом запрещены иски о вынесении декларативного решения, они разрешены в случаях возможного нарушения патента. В-восьмых, исследовательское освобождение и справедливое использование разрешено для использования запатентованных продуктов или процессов в исследовательских и образовательных целях, хотя в последние годы их объем сократился. В-девятых, большой размер экономики США, сильный пропатентный правовой режим и более чем 200-летняя прецедентное право делают патенты США более ценными и более спорными, чем патенты любой другой страны. Девятое преимущество привело к злоупотреблению системой патентными троллями, которые в значительной степени отсутствуют в других странах.

Существенное право

Вопросы патентной действительности и патентного нарушения подпадают под исключительную юрисдикцию федерального правительства. С другой стороны, вопросы патентной собственности (как и другие вопросы частной собственности) оспариваются в судах штатов, хотя федеральные суды могут принимать решения о патентной собственности, применяя соответствующее законодательство штата, когда это уместно. Большая часть патентного права США кодифицирована в разделе 35 Кодекса Соединенных Штатов. "Патентоспособность" изобретений (определяющая типы вещей, которые подлежат патентной защите) определена в разделах 100105. Наиболее примечательно то, что в разделе 101 излагается "предмет", который может быть запатентован; в разделе 102 определяются "новизна" и "законные барьеры" для патентной защиты; в разделе 103 требуется, чтобы изобретение было "неочевидным". В США также имеется обширный корпус прецедентной юрисдикции, включающий прецеденты федеральных судов, которые накопились более 200 лет. Федеральные окружные суды США обладают первичной юрисдикцией в делах о нарушении патентов. Действительность патента может быть оспорена в тех же федеральных окружных судах США в качестве декларативного решения или встречного иска о несоблюдении. В качестве альтернативы, патентная действительность (или отказ экспертов в выдаче патентов) может быть оспорена в Патентном судебном и апелляционном совете (PTAB). Апелляционный суд США по федеральному округу (CAFC) рассматривает решения федеральных окружных судов и PTAB. Решение CAFC может быть пересмотрено SCOTUS, но только на основе усмотрения (т.е. нет права обжаловать решения CAFC).

Предмет патентования (§101)

Один автор Закона о патентах США 1952 года заявил, что патентоспособная материя должна включать "все, что сделано человеком под солнцем". В то время USPTO и суды США интерпретировали "все" и "созданное человеком" в довольно широком смысле. Однако с годами значение этих терминов существенно сузилось. Существует четыре типа "чего-либо" (т.е. законных категорий изобретений): процесс, машина (обычно подразумевает под собой движущиеся части), (предмет) изготовления (обычно подразумевает отсутствие движущихся частей, например, текстильная ткань или стул), состав материала (химические вещества, материалы), а также их улучшения. Не каждый объект попадает в категорию, предусмотренную законом: например, электромагнитные волны, правила игры не патентуются (но новый и не очевидный тип кости для игры может быть патентован как "изделие"). Наиболее значительные ограничения возникли с течением времени в отношении патентоспособности "процессов" (методов). Например, патентование бизнес-методов в США (в отличие от других стран) было довольно распространено между 1990 и 2014 годами, но суды постепенно ограничивали патентоспособность бизнес-методов до точки почти полного исключения в деле Alice Corp. против CLS Bank International (2014). Кроме того, суды США борются с определением "созданного человеком". По крайней мере с 1948 года в Funk Bros. Seed Co. против Kalo Inoculant Co. SCOTUS ясно указал, что тривиальные реализации недавно открытого природного явления или природного продукта не подлежат патентованию. Однако в 1991 году в деле Amgen v. Chugai Pharmaceutical CAFC пришла к выводу, что гены, изолированные из их естественной среды, патентоспособны. Эта практика закончилась в 2013 году, когда SCOTUS принял решение в Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. (2013), что "простая изоляция генов не подлежит патентной защите". В то же время Суд разрешил патентовать комплементарную ДНК без интронов, поскольку "она не существует" в природе. Аналогичным образом, изобретения, основанные на обычных применениях открытий (например, что разные люди метаболизируют один и тот же препарат с разными темпами, как в Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., или что кровь беременной женщины содержит ДНК отца плода, как в Ariosa v. Sequenom), не являются патентоспособными в США, поскольку новые элементы в таких изобретениях не "сделаны", а скорее "обнаружены" человеком. Хотя наличие таких "открытий" помогает патентообладателям удовлетворить требованию не явного, дополнительный вклад человека (называемый "изобретательными концепциями" в Alice Corp. против CLS Bank International) требуется для ограничения этого открытия патентоспособным изобретением. Подлинность патента рассматривается в разделе 2106 Руководства по процедуре патентной экспертизы. Дополнительные примеры можно найти здесь.

Новинка (§102)

В статье 102 патентного закона определяется требование "новизна". Требование новинки запрещает патентование технологии, которая уже доступна для общественности. В частности, 35 U.S.C. 102 гласит: (a) NOVELTY; PRIOR ART. Лицо имеет право на патент, если только (1) заявленное изобретение не было запатентовано, описано в печатной публикации или в общественном пользовании, продается или иным образом доступно для общественности до фактической даты подачи заявленного изобретения Для того, чтобы технология была "предсказуемой" (и, следовательно, не подлежащая патентованию) в соответствии с 35 U.S.C. 102, ссылка на предшествующее состояние техники должна учить каждому аспекту заявленного изобретения либо явно, либо подразумеваемо. "Требование является предварительным только в том случае, если каждый элемент, изложенный в требовании, обнаружен, либо прямо, либо по существу описан, в одной ссылке на старый уровень техники". Вердегал Брос. против Юнион Ойл Ко. Калифорнии, 814 Ф.2д 628, 631 (Fed. - Серьёзно. 1987). Вопрос о новизне часто возникает во время рассмотрения патента из-за непреднамеренного и/или частичного раскрытия информации самими изобретателями до подачи заявки на патент. В отличие от законов большинства стран, патентный закон США предусматривает один год льготного периода в случаях предварительного раскрытия информации самим изобретателем. Еще одна уникальная особенность патентной практики США - это временная патентная заявка, которая позволяет изобретателю установить приоритет и дает им год для улучшения своего изобретения, прежде чем подавать полную (т.е. не временную) патентную заявку.

Очевидность (§103)

Чтобы быть патентоспособной, технология должна быть не только "новой", но и "не очевидной". Требование США о неочевидности соответствует требованию изобретательского действия в других странах. "Изобретение" является очевидным (и, следовательно, не подлежит патенту), если человек с "обычными навыками" в соответствующей области технологии считал бы, что технология была очевидной на дату подачи заявки на патент. Законодательно требование о неочевидности было установлено в Патентном законе 1952 года. В частности, 35 U.S.C. 103 гласит: 35 U.S.C. 103 Условия патентоспособности; неочевидный предмет. Патент на заявленное изобретение не может быть получен, несмотря на то, что заявленное изобретение не идентично раскрыто, как это предусмотрено в статье 102, если различия между заявленным изобретением и уровнем техники таковы, что заявленное изобретение в целом было бы очевидным до фактической даты подачи заявленного изобретения лицу, обладающему обычным мастерством в области техники, к которой относится заявленное изобретение. Требование о неочевидности не требует, чтобы уровень техники был идентичен заявленному изобретению. Достаточно, чтобы предыдущее состояние техники могло быть каким-то образом изменено (или объединено) для обучения заявленной технологии. Если изменение состояния техники (или сочетание нескольких ссылок на состояние техники) было бы очевидным для человека, обладающего обычным знанием техники (PHOSITA) на момент подачи заявки, заявленная технология будет считаться очевидной и, следовательно, патент не подлежит патентованию в соответствии с 35 U.S.C. §103. Как позднее показала практика USPTO и федеральных судов США, критерий PHOSITA оказался слишком неоднозначным на практике. Практический подход был разработан позже Верховным судом США в деле Грэм против John Deere Co. в 1966 году и в деле KSR против Teleflex в 2006 году.

Процедура подачи заявки на патент

Заявки на патент могут быть поданы в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO). До 7 июня 1995 года срок действия патента на полезные свойства в США составлял 17 лет с момента выдачи патента. С этой даты срок действия патента на полезность в США составляет 20 лет с даты первой эффективной подачи заявки. Однако, при соблюдении различных условий заявителя, изменение или продление срока действия патента возможны, если USPTO не выдаст патент в течение 3 лет после заполнения полной заявки. Правила составления и подачи патентной заявки изложены в Руководстве по процедуре патентной экспертизы (MPEP).

Предоставление публикации (PG Pub)

С момента принятия Закона о защите американских изобретателей USPTO публикует патентные заявки через 18 месяцев после подачи первой приоритетной заявки (которая часто является временной). Этот срок может быть продлен при определенных обстоятельствах за дополнительную плату. Заявки могут быть опубликованы до того, как патент на них будет выдан, если патент не будет выдан в течение 18 месяцев. Заявители могут отказаться от публикации, если заявки не будут преследоваться на международном уровне.

Федеральные окружные суды США (FDC)

Судебные разбирательства в федеральных окружных судах остаются основным средством защиты от нарушения патентов. 5000 6000 патентных дел подаются каждый год в Соединенных Штатах. Два самых популярных округа для патентных дел - это Э. Д. Техас и Д. Делавэр.

Комиссия США по международной торговле (ITC)

В случаях, связанных с импортом запатентованной продукции в США, патентообладатель может пожелать подать иск в Комиссию по международной торговле США (ITC) вместо судебной системы или в дополнение к ней. ITC - это агентство федерального правительства США, уполномоченное обеспечивать соблюдение прав патентообладателей в соответствии с разделом 337 Закона о тарифах 1930 года. В отличие от судов, которые имеют широкий спектр средств правовой защиты, включая денежные компенсации, ITC может предоставить только две формы защиты: запрет на ввоз в Соединенные Штаты нарушающих законодательство товаров и запрет на ввоз в Соединенные Штаты товаров, а также запрет на ввоз в Соединенные Штаты товаров, запрет на ввоз в Соединенные Штаты товаров, нарушающих законодательство, и запрет на ввоз в Соединенные Штаты товаров, нарушающих законодательство, в отношении ответчиков по иску ITC. Кроме того, ITC может предоставить временную помощь, аналогичную предварительному судебному распоряжению в федеральном суде США, которая препятствует импорту продуктов, якобы нарушающих правила, на время проведения процедуры ITC. В некоторых случаях это может обеспечить более быстрое решение проблем владельца патента.

Апелляционный суд федерального округа (CAFC)

Апелляционный суд Федерального округа рассматривает апелляции от федеральных окружных судов США и от Комиссии по международной торговле. Решения CAFC могут быть обжалованы в Верховном суде США, но только на основе усмотрения через петицию о предоставлении ордера на выдачу свидетельства.